Некоторые особенности осуществления интеллектуальных прав.
В настоящее время общее правило, которое применяется к осуществлению гражданских прав, прописано в ст. 9 Гражданского кодекса РФ. Согласно этому правилу «граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им права. Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав не влечет прекращения этих прав, за исключением случаев, предусмотренных законом».
Понимая под интеллектуальными правами совокупность имущественных и неимущественных прав, необходимо отметить, что их осуществление обладает определенной спецификой. Эта специфика видится, прежде всего, в том, что юридически обеспеченные возможности по реализации принадлежащих субъекту тех или иных правомочий находятся во взаимосвязи не только с субъективными правами частных лиц, но и непосредственно включаются в сферу публично-правовых интересов.
Права на результаты интеллектуальной деятельности, как справедливо подчеркивает О.А. Рузакова, характеризуются срочностью и территориальным характером; кроме того, по ее аргументированному мнению, исключительные права «основываются на законе, а не на фактической монополии».
Помимо общих положений гражданского законодательства, определяющих основные начала в осуществлении интеллектуальных прав, пределы реализации управомоченными субъектами своих возможностей определяются специальными нормами, содержащимися в отдельных федеральных законах, регулирующих такие институты, как авторское право, патентное право и др.
И хотя по общему правилу использование произведений науки, литературы и искусства допускается только с согласия автора, в интересах общества, для обеспечения доступа к знаниям и распространения информации, ГК РФ устанавливает случаи свободного (без согласия автора) использования произведений (статьи 1273—1280).
Сегодня в ученой среде совершенно справедливо утверждается, что свободное использование произведений не следует путать с использованием экземпляров произведений. Если экземпляры правомерно опубликованного произведения введены в гражданский оборот посредством их продажи, то допускается их дальнейшее распространение без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения, что получило в теории права название «принцип исчерпания прав». В то же время следует отметить, что право на распространение экземпляров произведений путем сдачи их в прокат принадлежит автору независимо от права собственности на эти экземпляры.
В научных, исследовательских, полемических, критических и информационных целях допускается цитирование произведений. Однако объемы цитирования должны соответствовать цели цитирования, а само цитирование недопустимо без указания имени автора и источника заимствования.
Согласие автора не требуется в случаях: использования произведений и отрывков из них в качестве иллюстраций в изданиях, в радио- и телепередачах, звуко- и видеозаписях учебного характера в объеме, оправданном поставленной целью; воспроизведения в газетах, передачи в эфир или сообщения по кабелю для всеобщего сведения правомерно опубликованных в газетах или журналах статей по текущим экономическим, политическим, социальным и религиозным вопросам; в других, предусмотренных законом случаях.
В соответствии с нормами ГК РФ допускается без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение которого используется, и источника заимствования, репродуцирование в единичном экземпляре без извлечения прибыли: правомерно опубликованного произведения библиотеками и архивами для восстановления, замены утраченных или испорченных экземпляров; предоставления экземпляров произведения другим библиотекам, утратившим по каким-либо причинам произведения из своих фондов; в других, предусмотренных законном случаях (ст. 1275).
ГК РФ содержит ограниченное число норм, допускающих свободное использование произведений, во всех остальных случаях использование произведений без разрешения правообладателей запрещается.
В качестве ограничения авторских прав можно рассматривать и срок их действия. По общему правилу исключительные авторские права действуют в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти. Однако следует помнить, что такие неимущественные права авторов, как право авторства, право на имя и право на защиту репутации автора, охраняются бессрочно (ст. 1281 ГК РФ).
Определенной спецификой обладает и осуществление авторских прав на программу для ЭВМ и базы данных. Автору программы для ЭВМ или базы данных и иному правообладателю принадлежит исключительное право осуществлять и (или) разрешать осуществление таких действий, как: воспроизведение программы для ЭВМ и базы данных (полное или частичное) в любой форме, любыми способами; иное использование программы для ЭВМ и базы данных.
Электронная форма произведений, которая свойственна именно компьютерным программам и базам данных, значительно расширяет возможности иных способов использования, причем наиболее распространенные способы использования произведений — воспроизведение, распространение, доведение произведения до всеобщего сведения путем передачи в эфир, публичное исполнение — в их традиционном понимании часто не охватывают «электронные» способы.
Осуществление прав на программу для ЭВМ и базу данных имеет определенные ограничения. Так, лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ или базы данных, вправе без получения дополнительного разрешения правообладателя осуществлять любые действия, связанные с функционированием программы для ЭВМ или базы данных в соответствии с назначением, в том числе запись и хранение в памяти ЭВМ, а также исправление явных ошибок.
Лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ или базы данных, вправе без согласия правообладателя и без выплаты ему дополнительного вознаграждения: осуществлять адаптацию программы для ЭВМ или базы данных; изготавливать или поручать изготовление копии программы для ЭВМ или базы данных при условии, что эта копия предназначена только для архивных целей, а также при необходимости для замены правомерно приобретенного экземпляра; и т.д.
Смежные права возникают у исполнителей, производителей фонограмм, организаций эфирного или кабельного вещания независимо от выполнения каких-либо формальностей. Права исполнителей достаточно четко прописаны в ст. 1315 ГК РФ, причем законодатель разграничивает неимущественные и имущественные права исполнителей.
В качестве неимущественных прав исполнителя рассматриваются: право авторства, право на имя; право на защиту исполнения или постановки от всякого искажения или иного посягательства, способного нанести вред чести и достоинству исполнителя. В настоящее время законодатель, определяя неимущественные права исполнителей, употребляет термин «ущерб», относя его к чести и достоинству.
В качестве имущественных смежных прав исполнителя законодатель рассматривает право на использование исполнения или постановки в любой форме, включая право сообщения в эфир или по кабелю; запись исполнения; воспроизведение и распространение записи исполнения, т.е. изготовление одного и более экземпляра фонограммы либо ее части; доведение записи исполнения до всеобщего сведения; публичное исполнение записи исполнения, прокат оригинала или экземпляров записи исполнения.
Имущественные права производителей фонограмм включают: право на публичное исполнение фонограммы; сообщение в эфир или по кабелю; доведение фонограммы до всеобщего сведения; воспроизведение, т.е. изготовление одного и более экземпляра фонограммы или части фонограммы; распространение фонограммы путем продажи или иного отчуждения оригинала или экземпляров, представляющих собой копию фонограммы на любом материальном носителе; импорт оригинала или экземпляров фонограммы в целях распространения, включая экземпляры, изготовленные с разрешения правообладателя; прокат оригинала и экземпляров фонограммы; переработку фонограммы.
Организации эфирного и кабельного вещания имеют право: записывать сообщения радио- или телепередачи; воспроизводить записи сообщения радио- или телепередачи; распространять сообщения радио- или телепередачи путем продажи либо иного отчуждения оригинала или экземпляров записи сообщения радио- или телепередачи; ретранслировать; доводить сообщения радио- или телепередачи до всеобщего сведения; публично исполнять радио- или телепередачи с помощью технических средств в местах с платным входом.
Суть ограничений смежных прав видится в том, что в некоторых случаях объекты смежных прав можно использовать без согласия правообладателей и без выплаты им вознаграждения. Такое допустимо: для включения в обзор о текущих событиях небольших отрывков из исполнения, постановки, фонограммы, передачи в эфир или по кабелю; исключительно в целях обучения или научного исследования; для цитирования в форме небольших отрывков из исполнения, постановки, фонограммы, передачи в эфир или по кабелю при условии, что оно осуществляется в информационных целях; и в некоторых иных случаях.
Рассматривая особенности осуществления патентных прав, следует отметить, что монополия патентообладателя не безгранична. В законодательстве предусмотрены случаи, когда действия третьих лиц по использованию запатентованного объекта не являются нарушениями исключительных прав владельца патента. Все эти случаи можно подразделить на случаи свободного использования запатентованного объекта без выплаты компенсации и с выплатой компенсации.
К первой группе случаев относятся: применение продукта, в котором использованы запатентованное изобретение, полезная модель, промышленный образец, или изделия, в котором использован запатентованный промышленный образец, в конструкции, во вспомогательном оборудовании или при эксплуатации транспортных средств иностранных государств при условии, что эти транспортные средства временно или случайно находятся на территории Российской Федерации и указанные продукты или изделие используются исключительно для нужд транспортного средства.
Данное действие не признается нарушением исключительного права патентообладателя в отношении транспортных средств иностранных государств, предоставляющих такие же права в отношении транспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации. Указанный принцип — так называемый принцип «исчерпания прав».
При осуществлении субъективных патентных прав следует учитывать и право преждепользования, суть которого заключается в том, что любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца добросовестно использовало на территории РФ созданное независимо от его автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления; данное лицо сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования. Право преждепользования может быть передано другому физическому или юридическому лицу только совместно с производством, на котором имело место использование тождественного решения, или были сделаны необходимые к этому приготовления (ст. 1361 ГК РФ).
В качестве ограничения патентных прав следует рассматривать и право послепользования, которое возникает у третьих лиц, если они стали использовать запатентованное изобретение, промышленный образец, полезную модель в период временного прекращения действия патента (например, за неуплату пошлины за поддержание патента в силе; ст. 1400 ГК РФ).
Характеризуя возможности свободного использования запатентованного объекта с выплатой вознаграждения управомоченному лицу, следует отметить, что таким правом обладает работодатель в отношении созданного работником служебного изобретения (полезной модели, промышленного образца). Кроме того, допускается использование запатентованных изобретений, полезной модели, промышленного образца при чрезвычайных обстоятельствах с уведомлением в кратчайший срок патентообладателя о подобном использовании и последующей выплатой ему компенсации.
В настоящее время порядок, размер и сроки выплаты такой компенсации законодателем не определены.
Как ограничение патентных прав следует рассматривать и предоставленную законодателем возможность использовать запатентованные объекты в интересах национальной безопасности. Например, Правительство РФ имеет право разрешить использование объекта изобретательской деятельности без согласия патентообладателя с его уведомлением об этом в кратчайший срок и выплатой ему соразмерной компенсации (ст. 1360 ГК РФ).
В качестве ограничения патентных прав следует рассматривать особенности использования охраняемого объекта патентного права в период его временной охраны. В соответствии с нормами ст. 1390 ГК РФ заявленному изобретению с даты публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента предоставляется временная правовая охрана в объеме опубликованной формулы. Физическое или юридическое лицо, использующее заявленное изобретение в этот период, обязано выплатить патентообладателю после получения патента денежную компенсацию, размер которой определяется соглашением сторон, а в случае спора — судом.
О.А. Городов обоснованно пишет, что патентное законодательство устанавливает определенный круг обязанностей патентообладателя, важнейшими из которых являются: использование охраняемого объекта промышленной собственности и уплата патентных пошлин, в том числе пошлин за поддержание патента в силе.
Санкцией за неиспользование или недостаточное использование патента в течение определенного времени (изобретения или промышленного образца в течение четырех лет, а полезной модели — в течение трех лет с даты выдачи патента) является принудительное лицензирование, т.е. выдача принудительных неисключительных лицензий лицу, желающему и готовому использовать охраняемый объект промышленной собственности, в случае отказа правообладателя от заключения с ним лицензионного договора. Для получения такой лицензии заинтересованное лицо должно обратиться в суд с иском к патентообладателю.
Патентообладатель может избежать принудительного лицензирования только в том случае, если сможет доказать, что неиспользование или недостаточное использование объекта промышленной собственности было вызвано уважительными причинами.
Еще один случай принудительного предоставления неисключительной лицензии предусмотрен в п. 2 ст. 1360 ГК РФ. Данная норма закона определяет, что если патентообладатель не может использовать изобретение, на которое он имеет исключительное право, не нарушая при этом права обладателя другого патента, отказавшегося от заключения лицензионного договора, последний может быть принужден к выдаче принудительной неисключительной лицензии.
Такое использование возможно лишь на основании решения суда при условии, что изобретение патентообладателя, в интересах которого выдается принудительная лицензия, представляет собой важное техническое достижение, имеющее существенные экономические преимущества перед изобретением или полезной моделью патентообладателя, который отказался от заключения лицензионного договора.
Действие патента ограничено во времени. По общему правилу патент на изобретение действует до истечения 20 лет, патент на полезную модель — до истечения 10 лет, патент на промышленный образец — до истечения 15 лет с даты подачи заявки в Роспатент. При необходимости возможно продление срока действия патента (для полезных моделей — до 3 лет, для промышленных образцов — до 10 лет).
После окончание срока действия патента, охраняемые изобретения, полезные модели и промышленные образцы становятся общественным достоянием и могут использоваться любыми заинтересованными лицами.
Досрочное прекращение срока действия патента возможно по письменному заявлению патентообладателя, а также в случае неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе. Признание патента недействительным предусматривается только в случаях, прямо предписанных в законе (ст. 1398 ГК РФ).
Для возникновения прав на фирменное наименование не требуется какой-либо специальной его регистрации. Право на фирменное наименование возникает с момента государственной регистрации коммерческой организации. Любое фирменное наименование состоит из двух взаимосвязанных, но, тем не менее, самостоятельных частей. Первая часть содержит указание на организационно-правовую форму юридического лица, а в некоторых случаях и на тип, сферу деятельности и другие характеристики правообладателя.
В.В. Орлова предлагает считать эту часть фирменного наименования «корпусом фирмы».
Вторая часть фирменного наименования является условным обозначением.
Особенностью правовой охраны фирменных наименований в Российской Федерации является отсутствие системы их специальной регистрации, следствием чего стало фактическое отсутствие и самой охраны исключительных прав на фирму. В мировой практике существуют два основных вида регистрации: специальная регистрация фирменных наименований и регистрация юридического лица, включающая и фирменное наименование.
России традиционно был присущ последний подход. Это положение было закреплено в п. 10 Положения о фирме и в; п. 1 ст. 149 Основ гражданского законодательства. Последняя редакция ГК РФ сохранила данное положение вещей.
Сущность исключительного права на фирменное наименование состоит в юридически обеспеченной возможности коммерческой организации не только выступать в гражданском обороте под собственным наименованием, но и запрещать иным лицам использовать принадлежащее ему фирменное наименование. Распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования фирменного наименования) в соответствии с частью IV ГК РФ не допускается.
Прекращение прав на соответствующее фирменное наименование возможно: при ликвидации юридического лица; при реорганизации в виде слияния, разделения, преобразования, когда вновь возникшие юридические лица не сохраняют права на фирменное наименование ранее существовавшего юридического лица; при перерегистрации юридического лица под новым фирменным наименованием, в результате которого прекращаются права на прежнее фирменное наименование.
Соглашаясь с мнением С. А Горленко, АД. Корчагина, В.В. Орловой, отметим, что товарный знак и знак обслуживания (далее — товарный знак) как никакой другой объект интеллектуальных прав ярко и четко индивидуализирует товары и услуги. Функция индивидуализации является для него самой главной.
Принадлежность тому или иному лицу прав на товарный знак подтверждается свидетельством на товарный знак, которое действует в течение 10 лет и может продлеваться неограниченное количество раз каждый раз на 10 лет в порядке, предусмотренном Правилами продления срока действия регистрации товарного знака и знака обслуживания и внесения в нее изменений.
Лицо, на чье имя зарегистрирован товарный знак, приобретает исключительные права на использование и распоряжение товарным знаком. Использованием товарного знака считается его применение на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, на их упаковке. При наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке использованием может быть признано также его применение в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках.
Правообладатель может при этом проставлять знак, свидетельствующий о регистрации товарного знака — Только с согласия правообладателя могут осуществляться следующие действия, свидетельствующие об использовании товарного знака в гражданском обороте: размещение товарного знака на товарах, этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию России.
Осуществление таких действий без согласия правообладателя влечет применение соответствующих санкций. Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно используется товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.
Не является нарушением исключительных прав на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в хозяйственный оборот непосредственно владельцем товарного знака или с его согласия, например, в отношении товаров, которые выпускает правообладатель и маркирует их зарегистрированным товарным знаком. Это так называемый принцип исчерпания прав, основанных на регистрации товарного знака (ст. 1487 ГК РФ).
Особенностью осуществления прав на товарный знак является обязательность его использования. Правообладатель может не использовать товарный знак в своей хозяйственной деятельности, но предоставить право на его использование третьим лицам по договору.
Прекращение исключительных прав на товарный знак возможно в случаях прекращения правовой охраны товарного знака, предусмотренных ст. 1514 ГК РФ, а именно: истечение срока действия регистрации товарного знака; вступление в законную силу решения суда о досрочном прекращении правовой охраны коллективного знака в связи с использованием этого знака на товарах, не обладающих едиными качественными или иными общими характеристиками. Прекращение действия исключительных прав на использование товарного знака возможно также в случае признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным в ст. 1512 ГК РФ.
При осуществлении права по указанию на товаре наименования места его происхождения владелец свидетельства не может передавать права на использование наименования другим лицам. Каждый, кто желает использовать такое наименование, должен самостоятельно подать заявку в Роспатент.
Прекращение прав на использование наименования места происхождения товара происходит, в частности, в случаях: принятия решения Палаты по патентным спорам о признании регистрации недействительной, если она была произведена в нарушение требований, установленных законодательством; исчезновения характерных для данного географического объекта условий и невозможности производства товара, обладающего указанными в Реестре свойствами.
В соответствии с п. 3 ст. 1536 ГК РФ любое лицо может подать возражение против регистрации наименования места происхождения товара и выдачи свидетельства на право использования наименованием места происхождения товара в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.
Рассматривая специфику осуществления интеллектуальных прав на топологию интегральных микросхем, следует иметь в виду, что сама интегральная микросхема (иначе ее называют чип) — это материальный объект, воплощающий определенное техническое решение, выполненное автором, суть которого заключается в составлении большого числа электрических (электронных) схем. Эти схемы соединяют отдельные элементы сложными связями, которые идут как по горизонтали, так и по вертикали, в результате чего появляется объемная электронная схема.
Гражданский кодекс РФ выделяет личные неимущественные и исключительные права на данные объекты интеллектуальной деятельности. В качестве личного неимущественного права следует отметить право авторства, которое принадлежит только автору топологии. Право авторства является неотчуждаемым личным правом и охраняется законом бессрочно. Имущественные права включают исключительное право на использование охраняемой топологии.
Под использованием топологии следует понимать: воспроизведение охраняемой топологии в целом или ее части путем ее включения в интегральную микросхему или иным образом, за исключением воспроизведения только той ее части, которая не является оригинальной; ввоз на территорию Российской Федерации, продажу и иное введение в оборот охраняемой топологии, интегральной микросхемы с этой топологией или включающего такую интегральную микросхему изделия. При этом следует учитывать, что вышеназванные способы использования должны осуществляться в целях получения прибыли.
При осуществлении прав на охраняемую топологию правообладатель может оповещать о своих правах третьих лиц путем указания на охраняемой топологии, а также на изделиях, включающих такую топологию, уведомления об этом в виде выделенной прописной буквы Т («Т», [Т], Т, Т* или Т), даты начала срока действия исключительного права на использование топологии и информации, позволяющей идентифицировать правообладателя. Проставление такого знака необязательно и юридически не влияет на охрану топологии.
Осуществление этих прав другими лицами возможно только с согласия правообладателя. Без разрешения правообладателя данные действия признаются нарушением исключительного права. В соответствии со статьями 1458—1459 ГК РФ право на использование охраняемой топологии (лицензионный договор) может быть предоставлено, а также уступлено (передано) другим физическим или юридическим лицам по договору.
Срок действия имущественных прав на охраняемую топологию равен 10 годам и исчисляется с даты либо первого открытого использования охраняемой топологии, подтвержденного документально, либо с даты регистрации топологии в патентном ведомстве (если она не использовалась ранее открыто). В случае появления идентичной оригинальной топологии, независимо созданной другим автором, общий срок действия исключительного права на охраняемую топологию не может превышать 10 лет. По истечении 10-летнего срока любое лицо может использовать топологию без каких-либо ограничений, но при этом должно соблюдаться право авторства.
Рассматривая пределы осуществления права на топологию, отметим, что не всякое использование охраняемой топологии является нарушением исключительных прав. В статье 1456 ГК РФ указано, что действия, подпадающие под понятие «использование топологии» в отношении интегральной микросхемы, в которую включена незаконно воспроизведенная охраняемая топология, а также использование любого, включающего такую интегральную микросхему изделия в случаях, если лицо, совершающее подобные действия, не знало и не должно было знать, что в нее включена незаконно воспроизведенная охраняемая топология, не признаются нарушением прав управомоченного лица.
Но после получения уведомления о незаконном воспроизведении охраняемой топологии указанное лицо должно выплатить правообладателю компенсацию за использование охраняемой топологии, соразмерную той прибыли, которая могла бы быть выплачена при сравнимых обстоятельствах за аналогичную топологию.
Не является нарушением прав правообладателя и использование охраняемой топологии в личных целях, Не преследующих получения прибыли, а также в целях оценки, анализа, исследования или обучения. Не является нарушением субъективных прав правообладателя и распространение интегральных микросхем с охраняемой топологией, введенных в хозяйственный оборот законным путем. Не признаются нарушением исключительного права на использование топологии и действия по использованию охраняемой топологии, осуществляемые в отношении идентичной оригинальной топологии, независимо созданной другим автором.
Интеллектуальные права на селекционные достижения возникают при условии их регистрации в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, в соответствии с которой федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям (Государственная комиссия РФ по испытанию и охране селекционных достижений) выдает заявителю патент на селекционное достижение.
Заявка на выдачу патента должна соответствовать установленным требованиям и содержать: заявление о выдаче патента; анкету селекционного достижения; документ об уплате госпошлины; в случае, если заявителем является работодатель, к заявке должен быть приложен договор с работником — автором селекционного достижения.
После получения заявки Госкомиссия организует проведение предварительной экспертизы; при ее положительных результатах осуществляется проверка заявленного достижения на наличие охраноспособных признаков (по существу).
По результатам экспертизы заявителю выдается патент, а автору селекционного достижения, не являющемуся патентообладателем, — авторское свидетельство, которое удостоверяет право авторства и право на получение вознаграждения от патентообладателя за использование селекционного достижения.
На наш взгляд, следует согласиться с мнением Ю.Ю. Русинова, утверждающего, что сорта и породы могут быть результатом не только биологического, но и технического решения. Это позволяет отстаивать мнение о том, что селекционные достижения должны входить в перечень объектов патентного права.
Действие исключительных прав на селекционное достижение ограничено сроком действия патента и составляет 30 лет с даты регистрации указанного достижения в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений. На сорта винограда, древесных декоративных, плодовых культур и лесных пород, в том числе их подвоев, срок действия патента составляет 35 лет.
Суть права на использование селекционного достижения состоит в том, что патентообладатель может сам осуществлять и запрещать другим лицам проводить действия по его использованию. Для того чтобы использование селекционного достижения было признано правомерным, заинтересованное лицо должно получить от обладателя патента лицензию на осуществление с семенами, племенным материалом охраняемого селекционного достижения следующих действий: производство и воспроизводство; доведение до посевных кондиций для последующего размножения; предложение к продаже; продажа и иные виды сбыта; вывоз с территории РФ; ввоз на территорию РФ; хранение в перечисленных выше целях.
Необходимо также получить разрешение обладателя патента на охраняемое селекционное достижение для совершения действий, указанных выше, с семенами сорта, племенным материалом породы, которые: существенным образом наследуют признаки охраняемых (исходных) сортов, пород, если эти охраняемые сорта, породы сами не являются селекционными достижениями, существенным образом наследующими признаки других селекционных достижений (ст. 1421 ГК РФ).
Исключительные права на использование селекционного достижения имеют определенные ограничения, в связи, с чем отдельные действия по использованию селекционных достижений можно осуществлять без согласия правообладателя.
В соответствии с нормами ст. 1422 ГК РФ не признаются нарушениями исключительных прав: использование селекционных достижений в личных и некоммерческих целях; подобные действия, совершаемые в экспериментальных целях; использование растительного материала, полученного на предприятии, в течение двух лет в качестве семян для выращивания на территории этого предприятия сорта растений из числа растений, перечень родов и видов которых устанавливается Правительством РФ; воспроизводство товарных животных для их использования на данном предприятии; и некоторые другие действия.
В обязанности патентообладателя входит поддержание сорта, породы в течение срока действия патента таким образом, чтобы сохранялись признаки, указанные в описании сорта, породы, составленном на дату регистрации их в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений.
Патентообладатель обязан по запросу Госкомиссии направлять семена сорта или племенной материал для проведения контрольных испытаний и предоставлять возможность проводить инспекцию на месте.
Передача прав на селекционное достижение осуществляется в соответствии с патентно-лицензионными договорами.