пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

20

(1) 14 Вопрос Характеристика и отличительные черты хозяйственных партнерств, полных и коммандитных товариществ.

Хозяйственное партнерство — предприятие, создаваемое как минимум двумя физическими лицами или юридическими лицами. Согласно законодательному акту “О хозяйственных партнерствах” предприятие имеет полную правоспособность, которая ограничивается лишь парой запретов.

По количеству правомочий партнерство превосходит инвестиционное товарищество, но уже уступает такой форме, как ООО.

Целью создания ХП, как и другого любого коммерческого предприятия, служит извлечение максимальной прибыли. Отличительная особенность в том, что внедренная организационно-правовая форма максимально удобна в сфере реализации особо рискованных бизнес-проектов, зачастую связанных с предметами либо интеллектуальной деятельности, либо научной.

На данный момент существует не много организаций в России, имеющих статус хозяйственных партнерств. Одновременно существует весомый размах в их деятельности:

ХП “РОСС” — стоянки для транспортных средств;

ХП «ВАПСО-ГРУПП» — консультирование относительно управления и коммерческой деятельности;

ХП “УРАЛ” и ХП “ПОБЕДА”- производство сельскохозяйственной продукции;

ХП “РОДИНА” и ХП “БАЙКАЛОВСКОЕ” — разведение молочного крупного рогатого скота;

ХП «СПК «ВОСТОК» — управление финансово-промышленными группами.

Пусть правовая форма вроде хозяйственного партнерства ориентирована на инновационную экономику, многие лица используют ее для традиционных видов деятельности.

Виды деятельности

Ст. 2 ФЗ указывает, что хозяйственные партнерства имеют право на любой вид деятельности, что не запрещен законодательством РФ, кроме эмиссии облигаций, иных ценных бумаг. Какой бы вид деятельности ни был избран, запрещается его всяческая реклама. Сам закон принимался с целью облегчения деятельности в венчурной, инновационной сферах и ориентировался на такие виды деятельности:

реализация и инвестирование рисковых бизнес-проектов;

производство объектов интеллектуального труда;

консалтинговые услуги;

услуги в сфере искусства;

медиа услуги.

Хозяйственное партнерство служит неким промежуточным звеном между товариществами, которые не имеют собственной правоспособности, и хозяйственными обществами, деятельность которых строго регулируется законодательством.

Про плюсы и минусы хозяйственного партнерства читайте ниже.

Особенности организации

Хозяйственные партнерства могут создаваться физическими лицами и юридическими лицами. Наименьшее количество участников — два, максимальное — пятьдесят. Если в предприятии остается единый участник, то партнерство следует ликвидировать, а если количество превышает 50 — преобразовать в АО.

Юридическим лицом партнерство становится после регистрации. Учредительный документ — это устав. Он обязательно содержит:

фирменное название (обязательно включающее слова “Хозяйственное партнерство”);

разновидности и цель деятельности;

местонахождение;

размер, состав складочного капитала;

сведения об исполнительном органе;

наличие соглашения об управлении и сведения о нем.

Интересно, что каждый участник партнерства должен внести свою долю в денежной или иной материальной форме, в виде имущественных прав, но минимальный размер капитала законом не устанавливается. Суммами внесенных вкладов ограничивается ответственность участников относительно долгов и обязательств созданного партнерства.

Отличия от других предприятий

Организационно-правовая форма по вопросам ответственности вкладчиков очень схожа с акционерным обществом. Однако хозяйственные партнерства имеют свои особенности, что отличают их от других предприятий:

 

 

(2) 40 Общая собственность. Понятие ,виды, основания возникновения. Владение, пользование и распоряжение имуществом находящимся в долевой собственности.

 

Право общей собственности — права владения, пользования и распоря­жения имуществом, находящимся в собственности двух или более лиц. Имущество может находиться в общей собственности с определением доли собственников (долевая собственность) или без определения та­ких долей (совместная собственность) п. 2 ст. 244 ГК.

Право общей собственности возникает при поступлении в собствен­ность двух или нескольких лиц:

—имущества, не подлежащего разделу в силу закона;

—имущества, раздел которого невозможен без изменения его назна­чения;

—делимого имущества в определенных законом случаях. При долевой собственности:

  • доли участников признаются равными, если иное не установлено законом или соглашением;
  • участники самостоятельно определяют и изменяют доли в зависи­мости от вклада каждого в образование и приращение общего имущества;
  • участник вправе требовать предоставления ему его доли во владе­ние и пользование или соответствующей компенсации от других участ­ников;
  • расходы на содержание имущества, находящегося в долевой соб­ственности, распределяются соразмерно доле участников (уплата на­логов, сборов и иные платежи; издержки на содержание и сохранение имущества);
  • каждый участник вправе самостоятельно распоряжаться своей долей

 

Право общей долевой собственности.

Общая долевая собственность — это имущество, находящееся в общей собственности с определением доли каждого из участников и право сособственника на получение определенной доли доходов от пользования имуществом, а также его обязанность нести определенную долю расходов на содержание общего имущества.

Доля выражается в виде дроби или процентов

 

Размер доли может изменяться по различным причинам: изменение состава участников, внесение в имущество улучшений и т. д.

Осуществление права общей долевой собственности происходит по взаимному согласию всех собственников. Если отсутствует согласие по вопросам владения или пользования общим имуществом, каждый участник вправе разрешить спор в суде.

Право сособственника на выделенную ему во владение и пользование долю является вещным и при надлежащем оформлении пользуется защитой от посягательств собственников других долей.

Каждый из сособственников вправе самостоятельно распоряжаться лишь своей долей в праве общей собственности.

Согласно ст. 248 ГК Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в долевой собственности, поступают в состав общего имущества и распределяются между участниками долевой собственности соразмерно их долям, Согласно ст. 249 каждый участник долевой собственности обязан соразмерно со своей долей участвовать в уплате налогов, сборов и иных платежей

Прекращение права общей долевой собственности может иметь следующие разновидности:

· Раздел общей собственности;

· Выдел из общей собственности.

При разделе общая собственность прекращается для всех ее участников, при выделе — для того, чья доля выделяется.

Основания и способы раздела и выдела различны. Раздел и выдел могут иметь место как по взаимному согласию собственников, так и по судебному решению. Выдел доли может иметь место также и по требованию кредиторов для обращения взыскания на имущество сособственника.

Поскольку при распоряжении общей собственностью применяется принцип взаимного согласия всех участников, замена выдела в натуре денежной компенсацией должна происходить только с согласия собственника выделяемой доли. С получением компенсации сособственник утрачивает право на долю в общем имуществе

 

(3) 66. Понятие наследования. Состав. Время место открытия. Недостойные

• Наследование - это процесс передачи имущества (наследства, наследственного иму­щества) умершего к другим лицам.

Нормами гражданского законодательства установлены два способа наследования: по за­кону и по завещанию.

Названные основаниями наследования, закон и завещание являются таковыми лишь в обобщающем значении, обозначая порядок развития наследственных правоотношений (по воле завещателя либо, при отсутствии таковой, -по закону). Наряду с этим ГК РФ указывает в ка­честве оснований наследования и иные обстоя­тельства (открытие наследства, переход права на принятие наследства, направленный отказ от наследства, наследование в качестве подназначенного наследника и т.п.), которые необходимо рассматривать как частные случаи проявления одного из двух общих оснований наследования (наследования по завещанию и наследования по закону).

Однако в действительности ни закон, ни за­вещание непосредственно не влекут призвания к наследованию. Для этого требуется установле­ние определенных правовыми нормами юриди­ческих фактов. Прежде всего в обоих случаях важно устано­вить факт открытия наследства, происходящий в результате смерти гражданина либо объявле­ния его умершим.

• Закон устанавливает право каждого человека иметь в собственности имущество, свободно рас­поряжаться им и передавать по наследству. На­следование по завещанию осуществляется в том случае, когда наследодатель оформил завещание, т.е. распорядился своим имуществом, оставшим­ся на момент его смерти, в пользу тех или иных лиц. Свобода завещания не умаляет обязанности его исполнения в строгом соответствии с зако­ном, а именно с учетом права иных лиц на обяза­тельную долю в наследстве, права наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодате­ля и прочих обстоятельств, предусмотренных за­коном. Завещание должно быть составлено в со­ответствии с правилами, установленными ГК РФ.

• Наследование по закону происходит в тех случаях, когда отсутствует завещание, т.е. когда гражданин в силу каких-либо причин не пожелал составить завещание либо не успел этого сде­лать в силу обстоятельств (в результате гибели, внезапной смерти или тяжелой болезни, не по­зволившей составить завещание). Для наследо­вания по закону причины отсутствия завещания не имеют значения. К такому наследованию призываются лица, указанные непосредственно в законе, где также определен порядок и условия перехода имущества наследодателя к наследни­кам. Наследниками по закону могут быть род­ственники и иждивенцы наследодателя.

СОСТАВ НАСЛЕДСТВА

При наследовании имущество умершего (наследство) переходит к другим лицам, то есть наследникам (п. 1 ст. 1110 ГК РФ).

Вместе с тем не все имущество, включая имущественные права и обязанности, входит в состав наследства.

Что входит в состав наследства

В состав наследства входит принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество (ст. 1112 ГК РФ):

- вещи, включая деньги и ценные бумаги;

- имущественные права - в том числе права, вытекающие из договоров, заключенных наследодателем, если иное не предусмотрено законом или договором; исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации; права на получение присужденных наследодателю, но не полученных им денежных сумм;

- имущественные обязанности, в том числе долги в пределах стоимости перешедшего к наследникам наследственного имущества.

По наследству переходят не только уже существующие права и обязанности, но в случаях, предусмотренных законом, также права, которые наследодатель при жизни не успел юридически оформить, но предпринял необходимые меры для их получения. Так, если гражданин, подавший заявление о приватизации и необходимые для этого документы, умер до оформления договора на передачу жилого помещения в собственность или до государственной регистрации права собственности, то это жилое помещение или его часть включается в наследственную массу, поскольку наследодатель по независящим от него причинам был лишен возможности соблюсти все правила оформления документов на приватизацию, в которой ему не могло быть отказано (п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.08.1993 N 8; п. 10 Обзора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.02.2017).

Что не входит в состав наследства

Не входят в состав наследства (ст. 701п. 1 ст. 977п. 1 ст. 1002ст. ст. 10101112 ГК РФ):

- права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя (в том числе право на алименты, алиментные обязательства, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина);

- права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается законодательством (например, права и обязанности, возникшие из договоров безвозмездного пользования, поручения, комиссии, агентского договора);

- личные неимущественные права и другие нематериальные блага (в частности, право авторства).

Открытие наследства происходит в момент смерти человека (далее - наследодатель). Открытие наследства запускает механизм наследственного правопреемства. Моментом открытия наследства является:
а) фактическая смерть гражданина, подтвержденная свидетельством о смерти, выданным органом записи актов гражданского состояния;
б) юридическая смерть гражданина, подтвержденная решением суда об объявлении гражданина умершим и выданным на основании данного решения свидетельством о смерти.
     Дата смерти гражданина указывается в свидетельстве о смерти и определяется на основании документа, выданного медицинской организацией. 
    В случае юридической смерти гражданина момент открытия наследства определяется датой вступления в силу решения суда об объявлении гражданина умершим, либо день смерти, указанный в решении суда. С этой даты наследство считается открывшимся, а действия потенциальных наследников такого гражданина, направленные на принятие наследства, считаются фактическим принятием наследства.
    Момент открытия наследства имеет важное юридическое значение. С момента открытия наследства начинается течение срока для принятия наследства. Осведомленность наследников о моменте открытия наследства обусловливает возможность восстановления пропущенного срока принятия наследства. 

"место открытия наследства определяется с целью локализации наследственных правоотношений, обеспечивающей их территориальную привязку к определенному нотариальному округу." Другими словами, место открытия наследства определяет административную территорию, на которой наследники приобретают и в дальнейшем осуществляют свои наследственные права. 

В некоторых случаях поведение наследника является настолько неподобающим, что закон позволяет лишить его причитающегося наследства. Такой наследник, чье поведение привело к лишению его наследства, называется недостойным наследником.

К недостойным наследникам относятся:

1. Граждане, которые своими действиями, направленными против наследодателя (умершего) способствовали призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства.

Примером может служить ситуация, при которой сын в ходе пьяной драки по неосторожности убивает отца: в данном случае сын совершает преступление в отношении наследодателя (отца) и в результате, будучи сыном, призывается к наследованию, то есть становится наследником. Однако в силу специального указания закона он должен быть признан недостойным наследником и лишен наследства.

2. Граждане, которые своими действиями, направленными против других наследников, способствовали призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства.

Пример: умирает отец, и в процессе спора между детьми за большое наследство сестра убивает своего брата: в данном случае сестра совершает преступление в отношении другого наследника (брата), в результате её доля в наследстве должна увеличиться, так как наследников стало меньше. Но закон признает его недостойным наследником и отстраняет от наследования, то есть лишает наследства.

Важно: в некоторых случаях недостойным наследником может быть признано лицо, которое в момент обращения к нотариусу за выдачей свидетельства о праве на наследство скрыло от нотариуса наличие иных наследников.

3. Граждане, которые своими действиями, направленными против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства.

Пример: перед смертью гражданин составил завещание, которым все свое имущество передал своему внебрачному непризнанному сыну. Дочь наследодателя, узнав об этом, уничтожила завещание, чтобы самой получить наследство. Таким образом, дочь совершила действия против последней воли наследодателя, выраженной в завещании, в связи с чем закон позволяет признать её недостойным наследником.

4. Родитель, который был лишен родительских прав в отношении умершего ребенка. Таким образом, если родитель должным образом не исполнял своих обязанностей по воспитанию и заботе о ребенке, в результате чего был лишен родительских прав, то в случае смерти этого ребенка, его родитель, лишенный родительских прав, будет признан недостойным наследником и лишен наследства.

5. Граждане, злостно уклонявшиеся от исполнения своих обязанностей по содержанию наследодателя. Пример: отец не выплачивал алименты на ребенка, несмотря на наличие судебного решения о взыскании алиментов – тогда в случае смерти ребенка его отец, уклонявшийся от уплаты алиментов, будет отстранен от наследования как недостойный наследник.

Недостойными наследниками, в том числе могут быть признаны наследники, имеющие право на обязательную долю в наследстве. Подробнее об этих лицах читайте в нашей статье, посвященной обязательным наследникам.

Закон, основываясь на идее прощения, допускает восстановление прав недостойных наследников и превращение их обратно в «достойных». Для этого требуется, чтобы наследодатель после того, как то или иное лицо стало недостойным наследником, составил завещание, в котором указал это лицо в качестве наследника. Таким образом, составляя завещание, наследодатель как бы прощает это лицо за его неподобающее поведение.

 

 


29.06.2017; 20:01
хиты: 68
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2025. All Rights Reserved. помощь